БиоФак.ppt
- Количество слайдов: 21
Санкт-Петербургский государственный университет юридический факультет Теория государства и права. Сорокин Артём Игоревич Студент 3 курс
Теория государства и права как социальногуманитарная наука. Прежде всего необходимо ответить на вопрос: что такое социальные и гуманитарные науки? В широком смысле слова гуманитарная наука – это любая наука, которая связана с человеком. В узком смысле гуманитарная наука – это наука, где человек находится в центре. От гуманитарных наук следует отличать науки социальные, которые изучают социально – исторические закономерности, действующие в обществе и определяющие поведение людей. 2
Предмет теории государства и права. 1) Предмет приравнивают к объекту. Предмет – то, что изучает наука. У каждой науки свой предмет, своя специфика. 2) Другая точка зрения – от объекта науки следует отличать ее предмет. Объект – это то, на что направлено научное познание (это то, что изучает наука). Предмет науки – это теоретические знания, полученные в результате научного исследования объекта (предмет – это познанное в объекте) 3
Владик Сумбатович Нерсесянц утверждает, что теория права и государства имеет 2 объекта и 1 предмет. Объектами являются право и государство, а предметом – основные сущностные свойства права и государства. Два фактически разных объекта (право и государство) исследуются и познаются в рамках и с позиций юридической науки в качестве двух необходимых компонентов одного единого 4 предмета данной науки.
о Нерсесянцу право и государство – это всеобщие и необходимые формы бытия и осуществления свободы индивидов, их объединений, союзов, организаций и т. д. Т. е. в соответствии с либертарно – юридической трактовкой предметом юриспруденции является свобода. Юриспруденция – наука о свободе. 5
Типы научной рациональности В классическом типе научной рациональности познаваемый предмет интерпретируется как простая статичная механическая система, в которой действуют жесткие причинно – следственные закономерности В неклассической науке предмет научного познания рассматривается как сложная, самоорганизующаяся система, в развитии которой присутствуют уже лишь вероятностные закономерности, обусловленные неупорядоченным характером взаимодействия элементов такой системы. 6
В постнеклассическом типе научной рациональности предмет науки понимается как исторически развивающаяся, самоорганизующаяся и саморазвивающаяся человекоразмерная система, что обуславливает трактовку права в качестве системы правовых коммуникаций. Таким образом, тип научной рациональности и тип правопонимания определяют предметную сферу теоретико – правового исследования. 7
Правовая норма – признаваемые обществом общеобязательные правила поведения. Правовое отношение – вид общественных отношений, урегулированные нормами права. Социальные нормы: 1. Нормы морали (самообязывание), 2. Нормы права. Между ними нормы целесообразности. 8
ПРИЗНАКИ ПРАВОВОЙ НОРМЫ: 1. Норма права - всегда правило поведения. 2. Правило носит представительно обязывающий характер. 3. Любая норма может быть общеобязательной, если она представляет ценность в иерархии ценностей. 4. ПН имеет всегда не только внутреннюю форму, структуру, но и внешнюю форму выражения: связана с источником права, выражается в форме закона, остановления. 9
Виды правовых норм. I. По отраслям права: 1. Нормы материал. права; 2. Процессуальные нормы (носят вспомогательный харр, направлены на уст-е порядка). II. 1. Публично-правовые; 2. Частно-правовые. III. В зависимости от метода реализации: 1. Императивные (вытекают непосредственно из закона; опр-ют поведение субъектов. Характерны для отраслей публичного права); 2. Диспозитивные. 10
IV. По функциональной принадлежности: 1. Регулятивные. 2 элемента: гипотеза и диспозиция. а) управомочивающие (опр-ют права); б) обязывающие (возлагают об-ти); в) запрещающие (формулируют запреты). 2. Охранительные. Состоят из гипотезы и санкции; 3. Учредительные. В них формулируются осн. руководящие идеи, положенные в основу права (н-р, права и свободы - высшая ценность); 4. Специальные (правообеспечительные); а) декларативные (правоположения общ. хар-ра. Содерж-ся в преамбулах. Носят вспомогат. хар-р. Близки к нормам-принципам); б) дефинитивные (опр-ют разл. юр. понятия. Н-р, НДС); в) коллизионные (необходимы для разрешения коллизий. Это отсылки к законам. Содержатся в МЧП); г) оперативные (вводят в действие, отменяют НПА. Вспомогат. хар-р); 5. Поощрительные. Их выделяют сторонники 2 -х элементной стр-ры нормы. (н-р, добровестный работник им. право на получение 11 премии);
1) С позиций нормативиста и позитивистов в целом норма предшествует возникновению правового отношения. Правовое отношение возникает на основе установленной правовой нормы, а может и не возникнуть - в зависимости от наличия юридических фактов. 2) Сторонники социологического правопонимания, наоборот, утверждают, что сначала возникают правовые отношения, а потом уже через какое-то время, когда эти правовые отношения кристаллизуются, когда они станут привычными всем и их значение будет осознано государством, они в этом случае получают свое 12 закрепление в нормах закона.
3) Юснатурализм – права человека возникают раньше, чем правовая норма. Норма мыслится как явление законодательного уровня. 4) Для Петражицкого нет этой проблемы. Нет разницы между нормой и правоотношением: это все суть явление психики (право - императивно-атрибутивная эмоция). Кечекьян: теория единства правовой нормы и правоотношения. 13
5) Поляков: коммуникативная теория не говорит о приоритете нормы или правоотношения: норма возникает только через правоотношения, любое правоотношение нормативно. То есть норма и правовое отношение всегда взаимосвязаны. Нет правовой нормы вне правовых отношений, и нет правовых отношений без определяющей их как в качестве таковых нормы. 14
модели соотношения права и государства. 1) тоталитарная модель – когда государство ставит себя над правом, выше права, не признает верховенства права, считая, что оно само творит право 2) прагматическая модель – государство в своей деятельности связано законами, которые оно само и создает. 3) либеральная модель - признается верховенство права. 15
Система права 1. Система права – юридико-доктринальная категория и конструкция, которая включает в себя нормы права и объединяющие их правовые институты и отрасли права. (Нерсесянц) 2. Система права состоит из правовых норм и возникающих на их основе правовых отношений (Учебник «Обществознание» , ЮФ СПб. ГУ). 16
Система права состоит из юридических норм, институтов, отраслей. Однородные нормы составляют институт права. Несколько правовых институтов, регулирующих близкие по характеру общественные отношения, образуют отрасль права. Каждая отрасль отличается также специфическим набором методов правового регулирования. Таким образом, система права – это строение права, его подразделение на отрасли и институты. (Учебник «Основы государства и права» , ЮФ СПб. ГУ). 17
Правовой институт – совокупность однородных норм, регулирующих определенный вид общественных отношений. Например, правовой институт собственности в гражданском праве представляет собой группу взаимосвязанных норм одного вида, регулирующих отношения собственности (другие институты гражданского права: лица, представительство, исковая давность и т. д. ). Отрасль права – совокупность однородных норм, регулирующих определенных род общественных отношений. В рамках ряда отраслей права формируются подотрасли права – крупная составная часть отрасли права, объединяющая группу однородных правовых институтов. 18
Лон Фуллер: право, если оно имеет коммуникативную направленность, всегда будет внутренне морально, потому что оно будет подчиняться имплицитным законам коммуникации. Он указывал на то, что принципы моральности права вытекают из цели права, то есть моральные требования внутренне присущи праву, основное такое требование – порядочность в ходе осуществления юридических процедур ( «Совершенство процедур гарантирует содержательное совершенство закона» ). 19
Право и мораль. Соотношение морали и права: естественно-правовая связь полагает, что аморального права быть не может: связь права и морали естественная. Уже после окончания второй мировой войны вопрос о нацистских законах - ведь они противоречат нормам морали. Харт - аморальное право это право. Профессор Радбюх: аморальное право (грубейшим образом нарушает основные принципы права, прежде всего, принцип равноправия) не есть право и не может приниматься судами. 20
Проблема принуждения в праве. Ленин: «Право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права» М. Вебер утверждал, что «правовой порядок» существует повсюду, где имеются в распоряжении средства принуждения, физические или психологические, то есть повсюду, где они находятся в распоряжении одного или более лиц, которые готовы применить их для этой цели в случае определенного развития событий. Немецкий правовед Е. Эрлих писал, что порядок в человеческом обществе покоится на том, что правовые обязанности вообще должны исполняться, а не на том, что они могут быть принудительно исполнены через суд. 21
БиоФак.ppt