
Корпоративное право_бакалавры_заочники_осень.pptx
- Количество слайдов: 171
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО Лектор: Жевняк Оксана Викторовна, Кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности
ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Лекция 1
ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА И КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ Вопрос 1
ТЕРМИН «КОРПОРАЦИЯ» Термин «корпорация» от латинского corporation – группа лиц, объединенных общностью профессиональных интересов. Корпорации были известны еще Древнему Риму, и фактически они включали все признаки той правовой категории, которую мы именуем «юридическое лицо» . Англосаксонское право воспринимает в качестве корпораций только хозяйственные общества (акционерные и с ограниченной ответственностью, различные виды limited company). Романо-германское право охватывает этой категорией все юридические лица, основанные на членстве участников. Таким образом, в мировой правовой системе не существует единого подхода в понимании корпорации. Каждый правопорядок вырабатывает свой подход на базе национально-исторических особенностей своего развития. Российскому праву свойственен континентальный подход.
Под корпорацией традиционно понимают организацию, основанную на началах участия (членства), которая создается для реализации интересов ее участников (членов) путем организации управления ею через особую систему органов. Корпорации, устроенной на началах членства, противопоставляются учреждения или унитарные организации, не имеющие членства и создаваемые, как правило, в интересах неограниченного круга бенефициаров для реализации общественно полезных целей.
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО В самом общем виде можно сказать, что корпоративное право регулирует создание, деятельность и прекращение деятельности корпораций. В высокоразвитых зарубежных правопорядках корпоративное право рассматривается как подотрасль частного права. В РФ оно не является самостоятельной отраслью права, является частью гражданского права, возможно, в будущем – подотрасль. Корпоративное право регулирует корпоративные отношения.
КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ До недавнего времени (5. 05. 14 г. ) российское гражданское законодательство не содержало легального определения корпорации, мнения ученых по этому поводу расходились. Практика потребовала объединит целый ряд организаций этим понятием и признать существование так называемых корпоративных отношений, т. е. отношений, связанных с созданием и деятельностью корпораций. Ст. 2 ГК в новой редакции с 1 марта 2013 г. Совокупность норм, регулирующих указанные отношения, получила название корпоративное право.
Следует понимать, что слова «корпорация» , «корпоративные отношения» иногда в российском законодательстве используются в другом значении, например, государственная корпорация (не является в прямом значении корпорацией), понятие корпорации в АПК РФ особое (корпоративные споры в ст. 225. 1).
Корпоративное правоотношение - это урегулированное нормами права общественное отношение, возникающее в связи с созданием, деятельностью и прекращением деятельности корпорации. Это внутренние отношения в корпорации. При этом сама корпорация вступает в различные внешние правоотношения, они корпоративными не являются. Не все внутренние отношения в корпорации следует относить к корпоративным, например, трудовые не относятся. Определение природы корпоративных правоотношений дискуссионный вопрос: имущественные или комплексные? Комплексные в том смысле, что сочетают имущественные и неимущественные - организационно-управленческие - элементы. Именно присутствие управленческого аспекта, нетипичного для гражданско-правовых отношений, является особенностью корпоративных отношений, позволяющих выделять их в отдельную группу. К основаниям возникновения корпоративных правоотношений относятся прежде всего различные сделки (например, приобретение акций, уступка доли), а также решения органов управления корпорации.
ИСТОЧНИКИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Вопрос 2
СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 1. 2. 3. 4. 5. Конституция РФ. Международные договоры, ратифицированные РФ, и общепризнанные принципы и нормы международного права. Федеральные законы. Подзаконные нормативно-правовые акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты иных федеральных органов исполнительной власти); уровень регулирования только федеральный. Обычаи.
ОСНОВНЫЕ ФЗ КАК ИСТОЧНИКИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Гражданский кодекс РФ (изменения главы 4 ГК, вступившие в силу с 1 сентября 2014 г. ), ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» , ФЗ «Об акционерных обществах» , ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ФЗ «О хозяйственных партнерствах» , ФЗ «О производственных кооперативах» , ФЗ «О рынке ценных бумаг» , ФЗ «О банках и банковской деятельности» и др.
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ КОРПОРАЦИИ Локальные акты согласно официальной точки зрения не являются источниками гражданского права. Уставы, положения, регламенты, корпоративные соглашения не являются источниками. В иерархии корпоративных актов выше всех других документов находится Устав. Внутренние документы не могут противоречить уставу, и в случае наличия таких коллизий применяются нормы устава.
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Правовой основой деятельности любого юридического лица являются его учредительные документы. В ст. 52 ГК внесены изменения: все юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями. Хозяйственные товарищества действуют на основании учредительного договора. Возможно использование типовых уставов, форма которых утверждается в установленном законом порядке. В учредительных документах определяется наименование юридического лица, место его нахождения, состав органов управления, их компетенция и т. д.
ПОНЯТИЕ КОРПОРАЦИИ. ОТЛИЧИЕ КОРПОРАЦИИ ОТ УНИТАРНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Вопрос 3
ПОНЯТИЕ КОРПОРАЦИИ Легальное определение корпорации содержится в ст. 65. 1. Любая корпорация является юридическим лицом. Юридические лица, учредители или участники которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с законом, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). Таким образом, корпоративные юридические лица имеют еще один признак, отличающий их от других юридических лиц: право участия (членства) в организации.
ОПФ КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В число корпораций входят как коммерческие, так и некоммерческие организации (корпоративные коммерческие организации и корпоративные некоммерческие организации). Перечень организационно-правовых форм корпоративных юридических лиц содержится в ст. 50 ГК РФ: полные товарищества; товарищества на вере; крестьянские (фермерские) хозяйства; общества с ограниченной ответственностью; акционерные общества; хозяйственные партнерства; производственные кооперативы (артели); потребительские кооперативы; товарищества собственников недвижимости; казачьи общества, общины малочисленных народов.
УНИТАРНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА Юридические лица, учредителя которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими лицами. К ним относятся: 1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия; 2. Фонды; 3. Учреждения; 4. Автономные некоммерческие организации; 5. Религиозные организации; 6. Публично-правовые компании.
Правовой статус корпораций объясняется через членство. Членство связано с тем, что участники корпорации приобретают определенный набор прав и обязанностей, которых нет у учредителей унитарных юридических лиц.
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА Вопрос 4
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА (ПРАВА УЧАСТНИКА КОРПОРАЦИИ) участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса; в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53. 1); оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации. Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА Участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53. 1) либо признания сделки корпорации недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников корпорации и в соответствующих случаях корпорации о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами о корпорациях и учредительным документом корпорации. Участники корпорации, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных корпорации убытков (статья 53. 1) либо к иску о признании недействительной совершенной корпорацией сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРИЩЕСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВА принимать участие в распределении прибыли товарищества или общества, участником которого он является; получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; требовать исключения другого участника из товарищества или общества (кроме публичных акционерных обществ) в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред товариществу или обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами товарищества или общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны. Участники хозяйственных товариществ или обществ могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Кодексом, законами о хозяйственных обществах, учредительными документами товарищества или общества.
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ Вопрос 5
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ (ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОРПОРАЦИИ) участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим законом или учредительным документом корпорации; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации; участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация. Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРИЩЕСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВА Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с обязанностями, предусмотренными для участников корпораций, также обязан вносить вклады в уставный (складочный) капитал товарищества или общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены учредительным документом хозяйственного товарищества или общества, и вклады в иное имущество хозяйственного товарищества или общества. Участники хозяйственных товариществ и обществ могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом и их учредительными документами.
ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Лекция 2
СУТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. ТЕОРИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Вопрос 1
СУТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Современное российское гражданское право содержит весьма развитую систему норм о юридических лицах. В них закреплено понятие юридического лица, признаки, разработан правовой статус организационно-правовых форм юридического лица. Законодатель исходил из того, что гражданский оборот – оборот имущественный, в связи с чем его участники должны обладать имущественной независимостью и самостоятельностью. Создание организации, которая располагает собственным имуществом, обособленным от имущества учредителей, что позволяет ей самостоятельно участвовать в гражданском обороте, составляет смысл конструкции юридического лица.
ЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ТАКОГО СУБЪЕКТА 1. 2. появляется возможность сконцентрировать капитал и осуществлять предпринимательскую и иную деятельность на новом, качественном, уровне; позволяет снизить имущественные риски для участников, а также в определенной степени защитить интересы кредиторов.
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СУЩНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 1. 2. 3. 4. Юридическое лицо существует независимо от состава участников. Срок деятельности юридического лица не ограничен. Юридическое лицо обладает самостоятельной волей, не всегда совпадающей с волей отдельных его участников. За юридически лицом признается его безусловная возможность быть носителем прав и обязанностей.
ТЕОРИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 1. 2. 3. 4. Разработка и совершенствование конструкции юридического лица происходили в течение длительного времени (несколько тысячелетий). теория фикции: юридическое лицо есть порождение правопорядка, т. е. некоторая юридическая фикция, искусственная конструкция, придуманная законодателем (в основу легли работы Фридриха Карла фон Савиньи (17791861), идея была выдвинута в XIII в. Папой Иннокентием IV). теория «целевого имущества» (Алоис Бринц). Он доказывал, что права и обязанности могут как принадлежать конкретному субъекту, так и служить определенной цели (объекту). Во втором случае субъект права вообще не требуется, так как его роль выполняет обособленное с этой целью имущество (в т. ч. отвечающее за долги, сделанные для достижения соответствующей цели). По традиции оно наделяется свойствами субъекта права, хотя в этом нет необходимости. «теория интереса» (Рудольф фон Иеринг). Эта теория считает, что права и обязанности юридического лица в действительности принадлежат тем реальным физическим лицам, которые фактически используют общее имущество и получают от него выгоды. Их общий интерес и олицетворяет ЮЛ. теории, признающие реальность юридического лица как субъекта права ( «реалистические теории юридического лица» ). В Германии их основателями были Георг фон Беселер, Отто фон Гирке. Органическая теория Гирке рассматривает юридическое лицо как особый «телесно-духовный организм» ( «союзную личность» ). Реальность существования таких «организмов» предполагает их признание законом, но не искусственное создание. В России реальность ЮЛ отстаивали Н. Дювернуа и И. А. Покровский, назвавший ЮЛ «живой клеточкой социального организма» .
ТЕОРИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЯ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ЮЛ – «социальная реальность» , наделенная определенным имуществом для достижения общественно полезных целей или для решения социально-экономических задач государства и общества (теория социальной реальности Д. М. Генкина, советское время). За государственным ЮЛ всегда стоит само государство, или «всенародный коллектив» , являющийся действительным собственником его имущества (теория государства С. И. Аскназия, советское время). Господствующей в советской циливистике стала теория коллектива, обоснованная в работах А. В. Венедиктова и С. Н. Братуся. Согласно этой теории ЮЛ является реально существующим социальным образованием, имеющим «людской субстрат» (сущность) в виде коллектива его работников, за которым стоит всенародный коллектив трудящихся, организованный в государство. Другие ученые подчеркивали роль администрации государственного ЮЛ (теория директора Ю. К. Толстого). Поскольку воля руководителя признается волей самого ЮЛ и именно через него ЮЛ приобретает права и обязанности, руководитель и представляет собой сущность ЮЛ. О. А. Красавчиков – система социальных связей; Б. И. Пугинский – некое правовое средство, с помощью которого конкретная организация допускается к участию в гражданском обороте.
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Вопрос 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В пункте 1 ст. 48 ГК РФ (в редакции ФЗ от 5. 05. 14) содержится определение юридического лица: « 1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в ЕГРЮЛ в одной из ОПФ, предусмотренных настоящим Кодексом» . 4 основных признака юридического лица.
ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Организационное единство 2. Имущественная обособленность 3. Способность отвечать по обязательствам своим имуществом 4. Государственная регистрация (формальный признак) Кроме того, в определении отражены 2 важных свойства юридического лица (элементы его правоспособности): 1. Способность выступать в гражданском обороте от своего имени; 2. Возможность предъявлять иски и выступать ответчиком в суде. 1.
ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Вопрос 3
ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Ст. 49 ГК 3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Общая – способность осуществлять любые виды деятельности. Поэтому не обязательно виды деятельности указывать в уставе. Специальная правоспособность – способность осуществлять только виды деятельности, направленные на достижение цели, предусмотренной учредительными документами. Обязательно виды деятельности указывать в уставе. Общая правоспособность у всех коммерческих организаций, кроме УП. Специальная правоспособность у УП и всех некоммерческих организаций. При регистрации нужно виды деятельности указывать в заявлении о регистрации, затем можно вносить изменения. Осуществление другого вида деятельности не делает эту деятельность неправомерной. Нарушение закона только в том, что не вносишь изменения в данные ЕГРЮЛ (административная ответственность в виде штрафа).
ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 1. 2. 3. 4. 5. Лицензирование отдельных видов деятельности Членство в саморегулируемых организациях Государственная монополия на отдельные виды деятельности Ограничения, предусмотренные законом для отдельных видов юридических лиц Самоограничение (ограничения, предусмотренные в учредительных документах)
КОММЕРЧЕСКИЕ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Вопрос 4
КОММЕРЧЕСКИЕ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ст. 50 ГК Коммерческие организации. Их ОПФ предусмотрены ГК Ст. 50 ГК 2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Организационно-правовые формы коммерческих организаций Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Крестьянское (фермерское) хозяйство. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Хозяйственное партнерство. Производственный кооператив (артель). Государственное и муниципальное унитарное предприятие (основанное на праве хозяйственного ведения и основанное на праве оперативного управления).
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Их ОПФ предусмотрены ГК. Ст. 50 ГК. 3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах: 1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления; 2. 1) общественных движений; 3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты; 4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья; 5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды; 8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения; 9) автономных некоммерческих организаций; 10) религиозных организаций; 11) публично-правовых компаний; 12) адвокатских палат; 13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами).
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНОСЯЩУЮ ДОХОД: 1. 2. 3. 4. если это направлено на достижение основной цели если это соответствует основной цели (по характеру деятельности) если эти виды предпринимательской деятельности предусмотрены учредительными документами если некоммерческая организация имеет имущество на сумму не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для ООО
ОРГАНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Лекция 3
ПОНЯТИЕ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Вопрос 1
ПОНЯТИЕ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие на основании закона и учредительного документа. Действующее законодательство не содержит определения органа юридического лица. Большинство современных авторов рассматривают орган юридического лица как часть юридического лица, которая формирует и выражает вовне его волю.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 1. 2. 3. 4. 5. При помощи органов юридическое лицо принимает на себя права и обязанности. Органы позволяют сформировать и выразить волю юридического лица, тем самым реализуя его правоспособность. Орган не является представителем юридического лица. Действие органа рассматриваются как действия самого юридического лица. Признаки органа юридического лица: Орган юридического лица – организационно оформленная часть юридического лица, представленная либо одним, либо несколькими физическими лицами. Орган создается в соответствии с порядком, установленном законом и учредительным документом. Орган юридического лица обладает определенными полномочиями, реализация которых происходит в пределах его компетенций (каждый орган обладает определенной компетенцией). Волеобразование и волеизъявление юридического лица оформляется посредством принятия специальных актов, виды которых определяются законодательством.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Вопрос 2
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Компетенция – предмет деятельности органа юридического лица, т. е. перечень вопросов, по которым он уполномочен принимать решения. Понятием «компетенция» охватываются также права, которые необходимы органу для осуществления его функций, и обязанности, которые возложены на него законом и учредительным документом.
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 1. 2. 3. Формирование компетенции осуществляется от высшего органа к низшему (не может быть определена компетенция совета директоров, если не определена компетенция общего собрания). Круг вопросов, относящихся к компетенции каждого из органов должен быть определен исчерпывающим образом. Компетенции разных органов не могут включать одинаковые вопросы.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Вопрос 3
ПО ХАРАКТЕРУ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЯМ: 1. 2. 3. Руководящие органы – к ним закон относит высшие органы управления, осуществляющие общее руководство деятельностью корпорации – общее собрание участников (акционеров), совет директоров (наблюдательный совет). Исполнительные органы – осуществляют управление текущей деятельностью корпорации. Существует 2 вида исполнительных органов: единоличные (генеральный директор, президент) и коллегиальные (правление, дирекция). Контрольные органы – к ним относится ревизионная комиссия или ревизор. Контрольные органы создаются для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.
ПО СОСТАВУ ОРГАНОВ: 1. 2. единоличный – это физическое лицо, которое на основании закона или учредительного документа вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции; коллегиальный – группа лиц, которые вправе на основании совместного обсуждения и с соблюдением определенной процедуры принимать решение по вопросам своей компетенции.
По порядку формирования: 1. избираемые; 2. назначаемые. Например, ФЗ «Об ООО» к избираемым органам относит единоличный исполнительный орган (ст. 40 ФЗ «Об ООО» ), коллегиальный исполнительный орган (ст. 41) и ревизионную комиссию (ст. 47). Совет директоров (наблюдательный совет) может быть назначен участниками общества (п. 2 ст. 32 ). Особое положение занимает общее собрание участников, оно формируется путем включения в него всех участников юридического лица.
В зависимости от роли при формировании и выражении воли юридического лица: 1. волеобразующие; 2. волеизъявляющие. К первой группе относят общее собрание участников, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган. Единоличный исполнительный орган является и тем, и другим. Органы можно разграничить по сроку полномочий.
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В КОРПОРАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ Вопрос 4
ПОНЯТИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В КОРПОРАЦИЯХ Управление – процесс планирования, руководства, координации и контроля над действиями юридического лица. Закон устанавливает определенную иерархию органов управления и предусматривает существование нескольких моделей управления хозяйственным обществом. Каждая модель характеризуется определенным набором органов управления. При этом система органов выбирается, исходя из требований действующего законодательства и усмотрения учредителей.
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ООО 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. Первая модель Общее собрание участников; Совет директоров (наблюдательный совет); Коллегиальный исполнительный орган; Единоличный исполнительный орган. Формирование совета директоров и коллегиального исполнительного органа для ООО не является обязательным. Вторая модель Общее собрание участников; Совет директоров (наблюдательный совет); Единоличный исполнительный орган. Третья модель Общее собрание участников; Коллегиальный исполнительный орган; Единоличный исполнительный орган. Четвертая модель Общее собрание участников; Единоличный исполнительный орган.
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВАО Аналогичные модели управления можно выделить для АО с той лишь разницей, что создание совета директоров (наблюдательного совета) для крупных АО (более 50 участников) является обязательным.
ОСОБЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ Новая: существование нескольких единоличных исполнительных органов управления. Создание ХО одним лицом, в этом случае единственный учредитель выполняет функции общего собрания. Он может сам себя назначить единоличным исполнительным органом. При этом, видимо, трудовой договор не заключается, а трудовые отношения возникают на основании решения единственного учредителя о назначении себя единоличным исполнительным органом.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) Вопрос 5
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) Общее собрание участников, общее собрание акционеров являются высшими органами управления хозяйственных обществ (п. 1 ст. 32 ФЗ «Об ООО» , п. 1 ст. 47 ФЗ «Об АО» ). Компетенцию общего собрания участников (акционеров) образуют важнейшие вопросы, связанные с деятельностью общества. Например, внесение изменений в устав общества; реорганизация и ликвидация общества; увеличение или уменьшение уставного капитала; образование других органов общества и т. д.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) В целом компетенцию общего собрания акционеров можно назвать исключительной. В п. 2 ст. 48 ФЗ об АО предусмотрено, что вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительному органу. Эти вопросы не могут также быть переданы для решения совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных этим же законом например, п. 3 ст. 69 – выбор генерального директора может быть отнесен как к общему собранию, так и к совету директоров. Теперь компетенцию общего собрания участников ООО можно подразделить на исключительную и общую. Закон определяет перечень вопросов, которые могут быть переданы на рассмотрение другим органам общества (например, подп. 4 п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО – образование исполнительных органов, досрочное освобождение их от должности и т. д. ). Также определен перечень вопросов, которые не могут быть переданы другим органам управления (п. 2 ст. 33 ФЗ об ООО – определение основных направлений деятельности, решение об участии в каких-либо обществах и т. д. ). Т. о. участники ООО могут более гибко решать некоторые вопросы. Во многих ООО совет директоров вообще не создается.
ВИДЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ В зависимости от периодичности проведения: Годовые и внеочередные (для АО); Очередные и внеочередные (для ООО). В ФЗ об ООО нет понятия годового собрания. Очередное общее собрание участников проводится в сроки, предусмотренные уставом, но не реже одного раза в год. Порядок созыва и проведения внеочередных собраний детально отрегулирован законом. Они проводятся в тех случаях, когда этого требуют интересы общества и его участников. Закон определяет перечень лиц и органов общества, которые вправе инициировать внеочередное собрание, например, исполнительные органы, совет директоров, акционеры, владеющие не менее 10% голосующих акций.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ Собрания могут проводиться в очной или заочной форме. Для проведения собрания должна быть подготовлена повестка дня, участники должны быть заблаговременно проинформированы. Для акционеров важным является надлежащее определение круга лиц, имеющих право на участие в собрании В ФЗ об ООО отсутствуют какие-либо специальные требования к составлению списка участников. Для того, чтобы осуществлять работу, общее собрание должно иметь кворум, иначе его решения не правомочны. Решения принимаются путем голосования и формируются путем оформления протокола общего собрания. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция = один голос» . В ООО каждый участник обладает количеством голосов, пропорциональном его доле в уставном капитале, но законом может быть предусмотрено исключение из этого правила.
ФЗ ОТ 7. 05. 2013 Г. В ГК ВНЕСЕНА НОВАЯ ГЛАВА 9. 1 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЙ» « Ст. 181. 4 ГК РФ: решение собраний может быть признано недействительным при нарушении требований закона. В частности: если допущено существенное нарушение порядка созыва, проведения собрания, которое могло повлиять на волеизъявление участников; у лица, выступающего от имени участника, отсутствуют полномочия; допущено нарушение равенства прав участников при проведении собрания; допущено нарушение правил составления протокола, в т. ч. требования к форме. Оспоримое решение собрания, которое признано судом недействительным, недействительно с момента его принятия. Если иное не предусмотрено законом, то решение собрания является ничтожным в следующих случаях: если оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня (исключение составляют случаи, когда в деятельности собрания приняли участие все лица, входящие в состав высшего органа управления). если оно принято при отсутствии необходимого кворума; если оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; когда оно противоречит основам правопорядка или нравственности (ст. 184. 5 ГК РФ). Действующее законодательство содержит и другие нормы об обжаловании решений собраний (ст. 49 ФЗ об АО, ст. 43 ФЗ об ООО).
ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА РЕЗУЛЬТАТ ОБЖАЛОВАНИЯ 1. 2. 3. 4. 5. Решение может быть обжаловано только участником корпорации. Участник должен доказать, что обжалуемым решением нарушено требование НПА или устава. Решение может быть обжаловано лицом, которое не участвовало в общем собрании или голосовало «против» принятия решения. Участник должен доказать, что решением были нарушены его права или законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера или участника ООО (это относится только к оспоримым решениям): Не могло повлиять на результат голосования; Допущенное нарушение не является существенным; Решение не повлекло причинение убытков данному субъекту.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА Вопрос 6
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 1. 2. Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью юридического лица. Создание совета директоров обязательно в АО с числом акционеров более 50. В АО, где владельцев голосующих акций менее 50, устав может предусматривать, что функции совета директоров будет осуществлять общее собрание акционеров. В ООО совет директоров может создаваться по инициативе участников. Он осуществляет общее руководство деятельностью общества в период между деятельностью высшего органа управления. Цели создания совета директоров: Обеспечение прав и интересов субъектов корпоративного управления, т. е. участников, менеджеров и т. д. Осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов.
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 1. 2. 3. 4. 5. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров: По собственной инициативе; По требованию члена совета директоров; По требованию ревизионной комиссии; По требованию аудитора; По требованию исполнительного органа. Кворум для проведения совета директоров определяется на основании действующего законодательства. Например, для АО кворум должен составлять не менее 50% от числа избранных членов совета. Решение принимается большинством голосов, если уставом общества не предусмотрено иное.
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Возможность обжалования решений совета директоров предусмотрено действующим законодательством (п. 3 ст. 43 ФЗ об ООО, п. 6 ст. 68 ФЗ об АО). Так, в частности, акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров, принятое с нарушением требований закона, устава в случае, если указанным решением нарушены права или законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру и допущенное нарушение не является существенным. В соответствии со п. 8 ст. 68 ФЗ об АО решения совета директоров, принятые с нарушением компетенции или при отсутствии кворума, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА Вопрос 7
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА Исполнительным органом хозяйственного общества является директор (единоличный) и правление (коллегиальный). Функции единоличного исполнительного органа на основании договора могут быть переданы управляющей организации или управляющему. Хозяйственное общество в обязательном порядке должно иметь единоличный исполнительный орган. Коллегиальный может создаваться по усмотрению учредителей. К компетенции исполнительных органов относятся вопросы, связанные с осуществлением текущей деятельности организации (их компетенция строится на «остаточном» принципе). Исполнительный орган подотчетен совету директоров (если он создан) и общему собранию участников. Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий исполнительного органа отнесено к компетенции общего собрания участников, но закон разрешает передать решение этого вопроса в соответствии с уставом совету директоров (подп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО, п. 1 ст. 40 ФЗ об ООО). Возможность обжалования решений исполнительных органов также предусмотрена законом.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА Вопрос 8
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет ревизионная комиссия. Для АО она является обязательным органом. В ООО она может создаваться по усмотрению учредителей. Однако если ООО насчитывает более 15 участников, то образование ревизионной комиссии обязательно (п. 6 ст. 32 ФЗ об ООО). Внешний контроль за финансовохозяйственной деятельностью осуществляется аудитором. Действующее законодательство определяет виды хозяйственных обществ, деятельность которых подлежит обязательной аудиторской проверке.
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Лекция 4
СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВРФ Вопрос 1
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НАУКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ТРАДИЦИОННО ВЫДЕЛЯЕТ ТРИ СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 1) распорядительный – предполагает образование юридического лица в силу прямого распоряжения государственного органа или органа местного самоуправления. Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной регистрации организации не требуется. Именно в таком порядке в СССР возникало подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений. В настоящее время в таком порядке образуются воинские части, суды, органы внутренних дел, правительства и министерства субъектов РФ и др. 2) разрешительный – инициатива исходит от учредителей юридического лица, однако необходимо согласие соответствующих государственных или муниципальных органов на его создание. В СССР в таком порядке создавалось большинство общественных и кооперативных организаций, причем в разрешении на создание юридического лица могло быть отказано по мотивам нецелесообразности. Действующее законодательство не допускает отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности. 3) явочно-нормативный – означает, что согласие на создание таких юридических лиц уже дано в нормативных актах. После создания учредительных документов достаточно лишь “явиться” для регистрации. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Отказ в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности не допускается. Такой порядок образования юридических лиц наиболее распространен и в России, и за рубежом. В РФ действует нормативно-явочный порядок создания юридических лиц.
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РФ До 2001 г. действовало Временное положение о регистрации юридических лиц. Они регистрировались в местных администрациях. Основания для отказа в регистрации были «по существу» : порядок создания не соответствует закону; учредительные документы не соответствуют закону. В 2001 г. был принят Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» , которым урегулированы отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, установлены правила ведения Единого государственного реестра юридических лиц (в дальнейшем – ЕГРЮЛ), общий порядок государственной регистрации. Уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, стало с 2002 г. МНС (сейчас это Федеральная налоговая служба России).
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РФ Новое законодательство о регистрации юридических лиц поначалу существенно упростило процедуру регистрации. Достаточно было прийти в регистрирующий орган, то есть в налоговую инспекцию, и подать необходимые для регистрации документы. После этого в течение пяти дней заявителю выдают свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о постановке на налоговый учет. Закон реализовал концепцию «упрощенного порядка регистрации» , т. е. нормативно-явочный порядок регистрации фактически менялся на заявительный. Это породило ряд проблем. Благодаря новому порядку практически полностью утрачивался контроль со стороны государства, снижалась достоверность и надежность представляемых документов. Достаточно было предъявить на государственную регистрацию учредительные документы создаваемого юридического лица и подписать заявление о том, что в представляемых документах все соответствует действующему законодательству. В связи с этим были внесены изменения в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
ИЗМЕНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ 28 ИЮНЯ 2013 Г. 1. Закреплена обязанность регистрирующего органа провести проверку достоверности включаемых в ЕГРЮЛ данных до регистрации юридического лица, изменений в его уставе или иных изменений (ст. 51 ГК РФ). Закон закрепляет право налоговиков проверять данные и отказывать в регистрации, в случае их недостоверности (закреплено в ФЗ «О гос. рег. ЮЛ и ИП» ). 2. Введена презумпция полноты и достоверности сведений, занесенных в ЕГРЮЛ Закреплено, что лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. ЮЛ во взаимоотношениях с контрагентами не вправе ссылаться на данные, не включенные в ЕГРЮЛ, а также на недостоверные данные, содержащиеся в нем. ЮЛ обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в ЕГРЮЛ. 3. Регистрирующий орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей госрегистрации изменений устава юридического лица 4. Заинтересованные лица вправе направить в налоговую возражения относительно предстоящей госрегистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения данных в ЕГРЮЛ. ФНС России запустила сервис «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации» . 5. Введена ответственности за убытки, причиненные регистрирующим органом вследствие нарушения процедуры регистрации – их возмещение за счет федерального бюджета.
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Вопрос 2
ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РФ 1. 2. Создание юридического лица впервые. Создание юридического лица в процессе реорганизации.
СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ВПЕРВЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 1. Должен быть в соответствии с требованиями закона определен состав учредителей применительно к виду создаваемого юридического лица. Во-первых, эти требования касаются возраста физических лиц – учредителей. Например, для коммерческих организаций, создаваемых гражданами, снижен возраст (16 лет) только для членов производственного кооператива (ст. 7 Закона «О производственных кооперативах» ). Остальные коммерческие организации могут создаваться физическими лицами, которые приобрели полную дееспособность. Во-вторых, в законодательстве определены случаи, когда физические лица с полной дееспособностью, либо отдельные юридические лица не могут быть учредителями определенных видов юридических лиц. Например: физические лица – учредители полного товарищества, не могут быть учредителями другого полного товарищества (п. 2 ст. 69 ГК); общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица (п. 2 ст. 88 ГК).
2. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНО В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ При этом организационно-правовые формы коммерческих организаций (а с 1. 09. 2014 г. и некоммерческих) исчерпывающим образом перечислены в ГК РФ. Как правило, решение о выборе организационно-правовой формы юридического лица законодатель оставляет на усмотрение учредителей. Однако из этого правила бывают исключения. Так, например, согласно Закону «О банках и банковской деятельности» кредитная организация может создаваться только в форме хозяйственного общества.
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНЕСЕНЫ ПООПФ В ГК С 1. 09. 14 Г. 1. 2. 3. 4. 5. Закрепление всех ОПФ (не только коммерческих, но и некоммерческих организаций) на уровне ГК. Новое (для закона) деление ЮЛ на корпоративные и унитарные (коммерческих и некоммерческих). Корпоративные основаны на членстве, унитарные – нет. Исключение ОДО из списка ОПФ. Отмена ЗАО, все АО по сути открытые. Деление ХО на публичные и непубличные. ООО – непубличные, АО могут быть публичные и непубличные. Акции публичных АО могут обращаться на организованных торгах.
3. ВОЛЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫРАЖЕНА ВОВНЕ В ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОМ ФОРМЕ Такой формой являются решение учредителей и учредительные документы юридического лица. Статья 50. 1 ГК. Решение об учреждении юридического лица 1. Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. 2. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично. В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями указанное решение принимается всеми учредителями единогласно. 3. В решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении юридического лица, утверждении его устава, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического лица, об избрании (назначении) органов юридического лица. В решении об учреждении корпоративного юридического лица (статья 65. 1) указываются также сведения о результатах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о порядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица. В решении об учреждении юридического лица указываются также иные сведения, предусмотренные законом.
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТ. 52 ГК С 1. 09. 2014 г. введено правило о том, что единственным учредительным документом для всех юридических лиц является устав. Исключение составляют только хозяйственные товарищества, учредительным документом которых является учредительный договор. Учредительный договор – это консенсуальный гражданскоправовой договор, регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Он может заключаться только в письменной форме (простой или нотариальной) и вступает в силу, как правило, с момента заключения. Устав в отличие от учредительного договора не заключается, а утверждается учредителями. Устав, как правило, подписывают не все учредители, а специально уполномоченные ими лица (например, председатель и секретарь общего собрания учредителей). При создании хозяйственных обществ имеет место и договор о создании общества, который не является учредительным, а представляет разновидность договора простого товарищества. Он прекращается с момента регистрации общества в связи с достигнутой целью.
4. ЗАВЕРШАЕТСЯ СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ Ст. 49 ГК 3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ Вопрос 3
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129 -ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Регистрирующий орган – Федеральная налоговая служба. За гос. регистрацию уплачивается госпошлина. Ведутся Единый государственный реестр юридических лиц.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРАХ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 1. 2. 3. Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен. Сведения и документы о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе предоставляются в виде: выписки из соответствующего государственного реестра; копии документа (документов), содержащегося в соответствующем государственном реестре; справки об отсутствии запрашиваемой информации. Срок предоставления сведений и документов не может составлять более чем пять дней со дня получения запроса. Предоставление сведений и документов осуществляется за плату. Сведения о государственной регистрации размещаются на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет.
ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 1. 2. 3. 4. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Порядок подачи документов: почтовым отправлением с объявленной ценностью с описью вложения, непосредственно в рег. орган; через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью через "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление, уведомление или сообщение представляется по утвержденной форме и удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность которого засвидетельствована в нотариальном порядке. Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных ФЗ «О государственной регистрации ЮЛ и ИП» . Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия НПА РФ форму представленных документов (за искл. заявления о гос. регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за искл. случаев, предусмотренных ФЗ «О государственной регистрации ЮЛ и ИП» .
ЗАЯВИТЕЛИ ПРИ ГОС. РЕГИСТРАЦИИЮЛ б) учредитель или учредители ЮЛ при его создании
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СОЗДАВАЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА а) подписанное заявителем заявление о гос. регистрации по утверждённой форме. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным требованиям, что сведения, содержащиеся в документах достоверны, что при создании ЮЛ соблюден установленный порядок, в т. ч. оплаты уставного капитала и в установленных случаях согласованы с соответствующими органами вопросы создания ЮЛ; б) решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; в) учредительные документы ЮЛ; г) выписка из реестра иностранных ЮЛ соответствующей страны или иное равное доказательство юридического статуса иностранного ЮЛ - учредителя; д) документ об уплате госпошлины. Верность копии документа должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за искл. случая, если заявитель представляет ее в рег. орган непосредственно и представляет одновременно подлинник.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 1) непредставление всех документов; 2) представление документов в ненадлежащий рег. орган; 3) подписание неуполномоченным лицом заявления; 4) несоответствие наименования ЮЛ требованиям ФЗ; 5) несоответствия сведений о документе, удостоверяющем личность гражданина РФ, указанных в заявлении, сведениям, полученным рег. органом от органов, осуществляющих выдачу или замену таких документов; 6) при наличии у рег. органа подтвержденной информации о недостоверности содержащихся в представленных документах сведений о месте нахождения исполнительного органа; 7) несоблюдения нотариальной формы представляемых документов в случаях, если такая форма обязательна; 8) получения рег. органом возражения физического лица относительно предстоящего внесения данных о нем в ЕГРЮЛ; 9) поступил судебный акт или акт судебного пристава-исполнителя, содержащие запрет на совершение регистрирующим органом определенных регистрационных действий; 10) для ИП - если не утратила силу его гос. регистрация в таком качестве, либо не истек год со дня признания его банкротом, или решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности, либо не истек срок, на который по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью. 11) для ИП - если намерен осуществлять определенные виды деятельности, связанные с НЛ, если имеет или имело судимость, подвергается или подвергалось уголовному преследованию за определённые группы преступлений; 12) выхода участников ООО из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника; 13) если ФЛ - учредитель (участник) коммерческой организации или регистрируется в качестве ИП, на основании вступившего в силу приговора суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью; 14) если лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ЮЛ, или ИП, являющимся управляющим ЮЛ, является ФЛ, в отношении которого имеется административное наказание в виде дисквалификации; 15) если в отношении этого ЮЛ принято решение о его ликвидации, то не допускается гос. регистрация сведений, связанных с его реорганизацией, изменений, вносимых в его учредительные документы, гос. регистрация ЮЛ, учредителем которых выступает указанное ЮЛ, или внесение записей в связи с реорганизацией ЮЛ, участником которой является данное ЮЛ; 16) при регистрации реорганизации и ликвидации ЮЛ, а также прекращения деятельности ФЛ в качестве ИП непредставление в Пенсионный фонд определённых сведений; 17) при регистрации прекращения УП, учреждения - получение информации об отсутствии сведений, подтверждающих государственную регистрацию перехода права собственности на имущественный комплекс унитарного предприятия или на имущество учреждения; Решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в судебном порядке.
СПОСОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Вопрос 4
СПОСОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 1. 2. a) b) c) прекращение с правопреемством – реорганизация; прекращение без правопреемства: ликвидация юридического лица по правилам ГК; ликвидация в связи с банкротством; прекращение недействующего юридического лица
ПРЕКРАЩЕНИЕ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Признаки недействующего юридического лица: в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из ЕГРЮЛ, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сбора и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету. Такое юридическое лицо считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из ЕГРЮЛ. Исключение из единого государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные применительно к ликвидированным юридическим лицам. Это не препятствует привлечению к ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица. Порядок исключения из ЕГРЮЛ При наличии одновременно двух признаков регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении. Оно должно быть опубликовано в «Вестнике государственной регистрации» в течение трех дней с момента принятия такого решения. Одновременно должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления. Заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае направления заявлений решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается и такое юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским законодательством порядке. Если в течение указанного срока заявления не направлены, регистрирующий орган исключает недействующее юридическое лицо из единого государственного реестра юридических лиц путем внесения в него соответствующей записи. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГК Вопрос 5
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Ст. 57 -60. 2 ГК РФ Реорганизация юридического лица – преобразование юридического лица, при котором одно юридическое лицо (одни юридические лица) прекращают свое существование, другое (другие) – появляются и при этом происходит универсальное правопреемство. Виды реорганизации : добровольная и принудительная, формы также сохранились: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.
ДОБРОВОЛЬНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ Добровольная реорганизация осуществляется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. При этом допускается выбор любой формы реорганизации, реорганизация с одновременным сочетанием различных ее форм, реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационноправовых формах, если законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких форм. Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены законом.
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ Принудительная реорганизация осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Это возможно в случаях, установленных законом. Прежде всего по ГК это касается таких форм, как разделение или выделение (но, например, для кредитных организаций это могут быть и слияние и присоединение). При этом если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительным документом, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает в установленном законом порядке арбитражного управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию юридического лица. Вне зависимости от вида реорганизации (добровольная или принудительная) в случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов, например, ФАС, ЦБ.
ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ Основной юридической характеристикой реорганизации является правопреемство. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. Новые правила установлены для такой формы, как преобразование юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы. В этом случае права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме преобразования, правила ст. 60 ГК (о гарантиях прав кредиторов) не применяются.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ С 1 сентября 2014 г. документом, оформляющим реорганизацию, при использовании любых форм является передаточный акт (ст. 59 ГК) (ранее в случаях разделения и выделения составлялся разделительный баланс). Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт. Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации. Непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
ГАРАНТИИ ПРАВ КРЕДИТОРОВ РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТ. 60 ГК) 1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридическое лицо обязано уведомить в письменной форме орган государственной регистрации о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления орган государственной регистрации вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации. Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в «Вестнике государственной регистрации» , уведомление о своей реорганизации. Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации.
ГАРАНТИИ ПРАВ КРЕДИТОРОВ РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТ. 60 ГК) 2. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом. Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица. Указанное право не предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение. Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением долга в депозит. Предложенное кредитору обеспечение считается достаточным, если: 1) кредитор согласился принять такое обеспечение; 2) кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной организацией, кредитоспособность которой не вызывает обоснованных сомнений, со сроком действия, не менее чем на три месяца превышающим срок исполнения обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по предъявлении кредитором требований к гаранту с приложением доказательств неисполнения обязательства реорганизуемого или реорганизованного юридического лица. Предъявление кредиторами требований не является основанием для приостановления процедуры реорганизации юридического лица.
ГАРАНТИИ ПРАВ КРЕДИТОРОВ РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТ. 60 ГК) 3. Если кредитору, потребовавшему досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение исполнения обязательства, солидарную ответственность перед кредитором наряду с юридическими лицами, созданными в результате реорганизации, несут лица, имеющие фактическую возможность определять действия реорганизованных юридических лиц (п. 3 ст. 53. 1 ГК), члены их коллегиальных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени реорганизованного юридического лица (п. 3 ст. 53 ГК), если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению указанных последствий для кредитора, а при реорганизации в форме выделения солидарную ответственность перед кредитором наряду с указанными лицами несет также реорганизованное юридическое лицо. 4. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.
В ГК ВВЕДЕНЫ ПРАВИЛА О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИ НЕЗАКОННОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ: 1. Признание недействительным решения о реорганизации юридического лица (ст. 60. 1 ГК) – решение действует только на будущее. 2. Признание реорганизации корпорации несостоявшейся (ст. 60. 2 ГК) – «всё вернуть обратно» .
ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГК Вопрос 6
ВИДЫ ЛИКВИДАЦИИ Ст. 61 - 64. 1 ГК Остались виды ликвидации – добровольная и принудительная. Добровольная ликвидация осуществляется по решению учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. Примерные причины, названные в ГК: истечение срока, на который создано юридическое лицо, достижение цели, ради которой оно создано. Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда. Основания для принудительной ликвидации: 1) признание государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 2) осуществление юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией; 3) осуществление юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; 4) систематическое осуществление общественной организацией, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций; По указанным выше основаниям иск в суд может подать государственный орган или орган местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом. Решением суда обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно. 5) невозможность достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется (в этом случае с иском в суд обращается учредитель (участник) юридического лица); 6) в иных случаях, предусмотренных законом.
ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 1. Ликвидационная комиссия опубликовывает в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица. 3. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом. 4. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется. 5. В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом). 6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. 7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом. 8. В случаях, если ГК предусмотрена субсидиарная ответственность собственника имущества учреждения или казенного предприятия по обязательствам этого учреждения или этого предприятия, при недостаточности у ликвидируемых учреждения или казенного предприятия имущества, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание, кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества этого учреждения или этого предприятия. 9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом некоммерческой организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. 10. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.
НОВОЕ ПРАВИЛО В случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам ГК о ликвидации юридических лиц.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИЙ Лекция 5
ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИЙ Вопрос 1
ПОНЯТИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА Уставный капитал хозяйственного общества представляет собой общую стоимость (или денежную оценку) имущества, вносимого всеми учредителями (участниками) в качестве оплаты приобретаемого права участия в обществе, и состоит из номинальной стоимости акций (долей) общества, приобретенных акционерами (участниками). То есть сумма уставного капитала, указываемая в уставе общества, - это цифра номинальная, нарицательная, которая определяет лишь совокупную оценку вкладов участников на момент их внесения. Уставный капитал, по сути, не отражает реальной стоимости имущества, находящегося в собственности общества, которое может быть как больше, так и меньше уставного капитала. В законодательстве установлено, что уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов (п. 1 ст. 25 Закона об АО, п. 1 ст. 14 Закона об ООО). Но это не означает ограничения ответственности общества размером уставного капитала. Удовлетворение требований кредиторов хозяйственного общества обеспечивается всем принадлежащим обществу имуществом, независимо от размера уставного капитала.
ФУНКЦИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 1. 2. 3. распределительная – через уставный капитал определяется доля участия каждого акционера (участника) в обществе и его прибыли; материально-обеспечительная – внесенное в оплату вклада имущество составляет материальную базу для деятельности общества при его возникновении и при дальнейшем функционировании; гарантийная – общество несет перед кредиторами ответственность в пределах принадлежащего ему имущества, которое не может быть меньше уставного капитала.
ГАРАНТИЙНАЯ ФУНКЦИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА Поскольку в отличие от участников полных товариществ участники хозяйственных обществ по общему правилу, установленному в ст. 56 ГК РФ, не несут ответственности по обязательствам общества собственным имуществом, следовательно, общество должно располагать имуществом, на которое его кредиторы смогут обратить взыскание. Для выполнения гарантийной функции в законодательстве установлен минимальный размер уставного капитала хозяйственного общества. Также в целях обеспечения формирования уставного капитала общества при его создании предусмотрен запрет на освобождение учредителей общества от обязанности внесения вкладов в уставный капитал общества. Гарантийная функция не означает, что уставный капитал должен быть неприкосновенен и не может использоваться на текущие нужды общества. Кроме того, размер уставного капитала, зафиксированный в уставе общества, может не соответствовать стоимости реально полученных обществом денежных средств и имущества. Гарантийная функция уставного капитала общества заключается в том, что стоимость чистых активов общества не может быть меньше размера уставного капитала.
СТ. 90 ГК. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
СТ. 99 ГК. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
ПОНЯТИЕ "ЧИСТЫЕ АКТИВЫ» Понятие "чистые активы" и порядок определения стоимости чистых активов акционерных обществ определены в правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, поскольку стоимость чистых активов общества оценивается исключительно по данным бухгалтерского учета. Чистые активы акционерного общества – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. Активы общества состоят из денежных средств и имущества общества, а пассивы представляют собой обязательства общества перед третьими лицами. Таким образом, выполнение уставным капиталом общества гарантийной функции не означает ограничения ответственности общества размером уставного капитала. Юридические лица, в том числе хозяйственные общества, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, независимо от размера уставного капитала (ст. 56 ГК РФ). Уставный капитал общества сам по себе как определенная совокупность денежных средств и имущества не является гарантией обязательств общества, наличие уставного капитала создает лишь определенный юридический механизм контроля за реальным имуществом общества.
РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСТАВНОГО КАПИТАЛА Вопрос 2
РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА Законодательством дифференцирован размер уставного капитала для различных организационно-правовых форм коммерческих организаций. Минимальный размер уставного капитала публичного акционерного общества – 100 тыс. руб. , а небуличного акционерного общества и ООО – 10 тыс. руб. Для хозяйственных обществ, занимающихся определенными видами деятельности (банки, страховые организации, инвестиционные институты), установлен более высокий размер минимального уставного капитала. Проект изменений части первой ГК РФ предусматривал существенное увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ. В итоге эти изменения приняты не были. Размер остался на том же уровне. При этом введено правило о том, что минимальный уставный капитал хозяйственного общества должен быть оплачен деньгами.
ПОРЯДОК И СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ООО Было: При создании общества с ограниченной ответственностью его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину к моменту государственной регистрации общества. Полностью уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен был быть сформирован в течение срока, определенного учредительным договором, но не более одного года с момента государственной регистрации общества (прежняя редакция ст. 16 Закона об ООО). Сейчас: Статья 16 ФЗ об ООО. Порядок оплаты долей в уставном капитале общества при его учреждении 1. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества. АО Было: Не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества. Полностью уставный капитал акционерного общества должен быть сформирован (т. е. акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены) в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества (п. 1 ст. 34 Закона об АО). Сейчас: в ГК: не менее ¾ УК д. б. оплачено на момент регистрации, остальное в течение года.
ВКЛАДЫ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ГК Статья 66. 1. Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общества 1. Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. 2. Законом или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества могут быть установлены виды указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДОВ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ Статья 66. 2. Основные положения об уставном капитале хозяйственного общества 2. При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала (пункт 1 настоящей статьи). Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. 3. При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений. При внесении в уставный капитал акционерного общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ АКЦИИ Вопрос 3
ПОНЯТИЕ АКЦИИ Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации (ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг). Акции могут выпускаться только в акционерных обществах. Хозяйственные товарищества, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы не вправе выпускать акции. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (ст. 25 Закона об АО). Акция по общему правилу удостоверяет корпоративные права ее владельца. Таким образом, акция как ценная бумага удостоверяет не только имущественные права акционера, но и организационно-управленческие: право на участие в управлении акционерным обществом, право на получение информации о деятельности акционерного общества. Но акция не наделяет ее владельца никакими вещными правами ни в отношении всего имущества акционерного общества, ни в отношении его части, поскольку все имущество является собственностью акционерного общества. Особенность акций как корпоративных ценных бумаг заключается в том, что объем прав акционера зависит от количества принадлежащих ему акций. Аккумулирование определенного количества акций приводит к качественным изменениям правового статуса их владельца, в том числе к возможности появления корпоративного контроля, что нередко рассматривается как самостоятельное право.
ВИДЫ АКЦИЙ: ОБЫКНОВЕННЫЕ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ По объему предоставляемых прав акции могут быть классифицированы на обыкновенные и привилегированные. Основная категория акций акционерного общества – обыкновенные акции. Обыкновенная акция предоставляет акционеру право голоса на собраниях акционеров, на получение дивиденда и ликвидационной стоимости. Обладатели привилегированных акций не имеют права голоса по большинству вопросов, обсуждаемых общим собранием, однако имеют право на получение фиксированных дивидендов и (или) ликвидационной стоимости (п. 1, 2 ст. 32 Закона об АО). Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала общества. В законодательстве также используется такой правовой термин, как "голосующие акции". По общему правилу голосующими являются обыкновенные акции. Но из этого правила есть и исключения: в предусмотренных законом случаях обыкновенные акции могут быть лишены права голоса, а привилегированные, напротив, могут получить право голоса на собраниях акционеров. Не голосуют обыкновенные акции, которые не полностью оплачены, акции, принадлежащие самому обществу (до их передачи третьим лицам), а также в иных случаях, указанных в законе. Неголосующими, как правило, являются привилегированные акции. Но в определенных случаях привилегированные акции приобретают право голоса, например, по вопросам о реорганизации или ликвидации общества, а также по вопросам, связанным с внесением изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа (п. 4 ст. 32 Закона об АО).
ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ Объявленные акции – это предусмотренные уставом общества акции, выпуск и размещение которых планируется обществом в будущем дополнительно к уже размещенным акциям. Уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями (п. 1 ст. 27 Закона об АО). При отсутствии в уставе общества положения об объявленных акциях общество не вправе размещать дополнительные акции.
БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА АКЦИЙ Ценные бумаги, как известно, могут существовать как в форме письменного документа (запись, выполненная на бумаге в определенной законодательством форме и содержащая необходимые реквизиты), так и в бездокументарной форме. Бездокументарная форма ценных бумаг подразумевает отсутствие самих ценных бумаг на бумажных носителях. Права на бездокументарные ценные бумаги фиксируются путем внесения данных об их владельцах и о количестве, номинальной стоимости и категории принадлежащих им ценных бумаг в специальные списки (реестры). Однако такой способ фиксации прав, удостоверенных ценной бумагой, допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом или в установленном им порядке. Акции как именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме (ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг). Фиксация прав, закрепленных ценной бумагой в бездокументарной форме, осуществляется лицом, выдавшим ценную бумагу, или уполномоченным на это лицом, действующим на основании специального разрешения (лицензии) в виде записи на лицевом счете владельца. По требованию владельца лицо, осуществившее фиксацию права в бездокументарной форме, обязано выдать ему документ, свидетельствующий о закрепленном праве, – выписку из реестра, которая не является ценной бумагой, но подтверждает факт владения определенным количеством ценных бумаг. Передача прав, закрепленных в бездокументарной форме, производится путем внесения записи в реестр акционеров, который существует в каждом акционерном обществе.
СТАТЬЯ 142. ЕННЫЕ БУМАГИ Ц Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги).
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОЛИ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Вопрос 4
ПОНЯТИЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Таким образом, наличие уставного капитала, разделенного на доли определенных размеров, является одним из принципиальных отличий общества с ограниченной ответственностью от других организационно-правовых форм юридических лиц. В законодательстве в качестве синонима понятия "доля в уставном капитале" часто используется понятие "доля участника". Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.
ЗАКОН РАЗДЕЛЯЕТ ПОНЯТИЯ НОМИНАЛЬНОЙ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА Номинальная стоимость доли участника – это условная абстрактная величина в денежном выражении, определяемом стоимостью вклада участника, внесенного при создании общества. Номинальная стоимость доли определяется исходя из первоначальной оценки вклада участника. Номинальная стоимость доли участника в уставном капитале общества определяется размером уставного капитала общества, закрепленным в его учредительных документах в виде конкретной денежной суммы. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. То есть действительная стоимость представляет собой некий эквивалент реальной оценки стоимости доли участника. Действительная стоимость доли в ряде случаев определяет размер обязательств общества (его участников) перед участником и третьими лицами, например, в случае выхода или исключения участника из общества. При этом при совершении сделок с долей участия между участниками общества или третьими лицами стоимость доли определяется участниками сделки по соглашению сторон без обязательного учета номинальной и действительной стоимости доли участника.
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ "ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ" И "АКЦИЯ» И акция как ценная бумага, и доля в уставном капитале имеют одну и ту же правовую природу и представляют собой субъективное право "быть участником общества"; при этом степень участия определяется денежной оценкой доли или акции. Главное отличие доли участника от акции в акционерном обществе заключается в том, что номинальная стоимость всех акций одинакова, а размер внесенного акционером вклада в уставный капитал оценивается различным количеством приобретаемых им акций. В обществе с ограниченной ответственностью каждый из участников владеет по одной доле, размер и стоимость которой зависит от внесенного участником вклада.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОЛИ УЧАСТНИКАООО Доля участника в уставном капитале удостоверяет наличие совокупности имущественных и неимущественных прав участника (корпоративных прав) в отношении общества, а размер доли определяет объем этих прав. Участнику общества с ограниченной ответственностью принадлежит совокупность имущественных и неимущественных прав, в том числе: - право на получение части чистой прибыли общества пропорционально доле в уставном капитале; - право на получение в случае выхода участника из общества или исключения из общества действительной стоимости доли; - право на часть имущества общества в случае его ликвидации, оставшуюся после расчета со всеми кредиторами общества; - право на участие в управлении делами общества, право на получение информации о деятельности общества; - право на выход из общества. Владение долей возлагает на участника определенные обязанности, например, вносить вклады в имущество общества. Исходя из вышеизложенного, долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью следует рассматривать как имущественное право. Итак, доля в уставном капитале ООО - это имущественное право, наделяющее его владельца комплексом прав имущественного и неимущественного характера в отношении общества. В настоящее время сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества должны содержаться в специальном документе – списке участников общества, а не в уставе общества с ограниченной ответственностью.
УДОСТОВЕРЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ Вопрос 5
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ В соответствии со ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (в том числе и акции) удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра, а в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях. В соответствии со ст. 46 Закона об АО права на акции подтверждаются путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. Таким образом, если покупатель заключил с продавцом договор о приобретении акций и даже уплатил за них деньги, но сведения о нем не внесены в реестр, акции и права, удостоверяемые акциями, он не приобрел. Реестр акционеров - это список акционеров с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им акций, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им акций. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки (п. 5 ст. 44 Закона об АО). Держателем реестра акционеров может быть специализированный регистратор, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, получивший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра ценных бумаг от ЦБ и не совмещающий эту деятельность с любыми иными видами деятельности. Ведение реестра акционеров может быть поручено только одному специализированному регистратору. Общество (или специализированный регистратор) обязано осуществлять деятельность по ведению реестра акционеров, включающую сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра акционеров. Специализированный регистратор несет ответственность за сохранность, конфиденциальность записей в реестре, предоставление в надлежащих случаях данных из реестра. Учет ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, обычно осуществляет депозитарий, при этом сам он является номинальным держателем акций в интересах своих клиентов и, соответственно, зарегистрированным лицом в реестре акционеров общества. Депозитарий - это профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги (депозитарная деятельность) (ст. 7 Закона о рынке ценных бумаг).
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВООО Сведения о составе участников ООО и о принадлежащих им долях не подлежат включению в устав, но должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц (пп. "д" п. 1 ст. 5 Закона о регистрации юридических лиц). Кроме того, согласно ст. 31. 1 Закона об ООО с момента своей государственной регистрации общество теперь обязано вести список своих участников, в котором указываются сведения о размере доли участника и ее оплате. Эти сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, а в случае расхождения право на долю устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Документом, удостоверяющим право на долю в ООО, является выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. В том случае, когда доля была приобретена по сделке, требующей нотариального удостоверения, право на долю может быть удостоверено как выпиской из Единого государственного реестра, так и нотариально удостоверенным договором (или односторонней сделкой).
ПЕРЕДАЧА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ (ПЕРЕДАЧА ДОЛИ, АКЦИИ) Вопрос 6
ПЕРЕДАЧА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ (ПЕРЕДАЧА ДОЛИ, АКЦИИ) Переход прав на акции и на доли в ООО может осуществляться как на основании договора, так и в результате совершения односторонних сделок, в порядке универсального и сингулярного правопреемства, возмездно и безвозмездно. Передача акций – свободная.
ПЕРЕДАЧА ДОЛИ ВУК ООО Владелец доли в уставном капитале вправе ее продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале одному или нескольким участникам общества. По общему правилу согласия общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется. Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли третьему лицу допускается, если предусмотрено уставом общества и при этом другие участники общества имеют преимущественное право покупки доли участника, продающего ее, по цене предложения третьему лицу. Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли). Участник общества, используя преимущественное перед третьими лицами право покупки доли (части доли), вправе приобрести всю отчуждаемую долю, а не только часть доли пропорционально размеру своей доли в уставном капитале; и только в случае, если на использование преимущественного права покупки доли претендуют несколько участников, они используют данное право пропорционально своим долям в уставном капитале общества. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник общества и (или) общество, если уставом общества предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли (части доли), вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник общества или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
ЗАКОН ОБ ООО УСТАНАВЛИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению (п. 11 ст. 21). Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Такая сделка будет являться ничтожной в соответствии со ст. 168 ГК РФ. Законом об ООО предусмотрены случаи, в которых нотариальное удостоверение этой сделки не требуется: в случаях перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном ст. 23 и 26, распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанное участником общества, отчуждающим долю или часть доли. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК КОРПОРАЦИИ
1. СОВЕРШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК
ПОНЯТИЕ КРУПНОЙ СДЕЛКИ Крупной сделкой для хозяйственных обществ считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества (для ООО стоимости имущества общества), определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для ООО - за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок) (п. 1 ст. 78 Закона об АО, п. 1 ст. 46 Закона об ООО).
К КРУПНЫМ СДЕЛКАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ Сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества (например, сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственнохозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций). Сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества и сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. В ООО требования закона об одобрении крупных сделок не применяются к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных законом, а также к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе к отношениям, возникающим из договоров о слиянии и договоров о присоединении.
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СДЕЛКИ Крупной сделкой может быть признана не только одна, отдельная сделка, но и несколько сделок, каждая из которых сама по себе не может быть отнесена к крупным по количественному критерию, но вместе они составляют взаимосвязанные сделки. Взаимосвязанными могут быть признаны в том числе сделки: - совершенные в отношении однородного (однотипного) имущества или технологически связанного имущества, используемого по единому назначению; - являющиеся основным обязательством и акцессорным; - однотипные по своему характеру (правовой природе); - заключенные с одним лицом или с его аффилированными лицами; - заключенные одновременно либо с незначительным временным разрывом. Определение взаимосвязанности сделок исходя из времени их совершения носит субъективный характер и является предметом судебного усмотрения.
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ООО В обществе с ограниченной ответственностью решение о совершении крупной сделки принимается по общему правилу общим собранием участников общества. А в случае образования в обществе совета директоров принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% стоимости имущества общества, может быть отнесено уставом общества к компетенции совета директоров общества.
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК В АО Применительно к акционерному обществу для заключения крупной сделки в размере от 25 до 50% балансовой стоимости активов необходимо одобрение совета директоров АО, которое должно приниматься единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В случае если члены совета директоров не достигли единогласия при одобрении сделки, этот вопрос по решению совета директоров общества может быть передан на рассмотрение общего собрания акционеров, если такой порядок одобрения крупной сделки предусмотрен уставом общества. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Если сумма сделки превышает 50% балансовой стоимости активов, она может заключаться только с одобрения общего собрания акционеров. При этом решение об одобрении такой крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ВЛЕЧЕТ ИХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных требований, может быть признана недействительной по иску общества или его участника (акционера). Таким образом, эти сделки являются оспоримыми. Оспорить сделку может как само общество, так и его участники. Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной с нарушением предусмотренных законом требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств: - голосование акционера (участника общества), обратившегося с иском о признании крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров (общим собранием участников общества), недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования; - не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу или участнику общества, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них; - к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным законом; - при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных законом требований к ней.
ФЗ ОБ ООО Уставом общества может быть предусмотрено, что для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников общества и совета директоров (наблюдательного совета) общества. Уставом общества могут быть предусмотрены другие виды и (или) размер сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Если крупная сделка, заключаемая обществом, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только правила об одобрении сделок с заинтересованностью (п. 5 ст. 79 Закона об АО, п. 8 ст. 46 Закона об ООО).
2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ ЛИЦА Заинтересованные лица - это лица, которые имеют реальную возможность влиять на совершение обществом сделок. В результате этого может возникнуть конфликт интересов указанного лица и самого общества или его акционеров (участников), для предотвращения которого и служит особый правовой режим совершения сделок с заинтересованностью. Лица, заинтересованные в совершении сделки - член совета директоров; - единоличный исполнительный орган; - управляющая организация либо управляющий; - члены коллегиального исполнительного органа; - акционер общества, обладающий самостоятельно либо совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций общества; - лица, имеющие право давать обязательные для общества указания. Перечень лиц, чья заинтересованность влияет на порядок заключения сделки, является исчерпывающим.
КОГДА ВОЗНИКАЕТ ИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Заинтересованность определенных законом лиц в совершении сделки возникает в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица имеют определенное отношение к сделке. Представленный перечень не является исчерпывающим: уставы хозяйственных обществ могут определять иные случаи, когда указанные в законе субъекты могут быть заинтересованными в совершении сделки, а сама сделка получит статус сделки с заинтересованностью. Но на практике расширение оснований заинтересованности не встречается.
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ В СОВЕРШАЕМОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКЕ ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ ОНИ: - являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; - в иных случаях, определенных уставом общества.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В целях предотвращения сокрытия информации о заинтересованности в совершении сделки закон предусматривает положения о раскрытии информации. Лица, признаваемые заинтересованными, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию о юридических лицах: - в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); - в органах управления которых они занимают должности; - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. Подобное раскрытие информации является необходимым элементом процедуры одобрения сделок с заинтересованностью (ст. 82 Закона об АО, п. 2 ст. 45 Закона об ООО).
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ, В КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Для совершения обществом сделки требуется соответствующее решение органа управления (совета директоров или собрания акционеров). В соответствии с п. 1 ст. 83 Закона об АО сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с процедурой, определенной этой статьей. В законах о хозяйственных обществах прямо предусмотрена возможность последующего одобрения сделки. До принятия решения об одобрении акционерным обществом сделки совет директоров должен рассмотреть вопрос о стоимости приобретаемого или отчуждаемого имущества. При этом цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из их рыночной стоимости по правилам, определенным в ст. 77 Закона об АО. Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, акционерным обществом может быть привлечен независимый оценщик (п. 2 ст. 77 Закона об АО). Привлечение оценщика является правом, а не обязанностью общества. При одобрении сделки с заинтересованностью, совершаемой обществом с ограниченной ответственностью, обязательная процедура определения рыночной стоимости имущества не предусмотрена.
В акционерном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки принимается советом директоров большинством голосов членов совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом общества кворума для проведения заседаний совета, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием общества (п. 2 ст. 83 Закона об АО). В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (п. 3 ст. 83 Закона об АО). Независимым директором признается член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества; аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях: если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта; если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.
Применительно к обществам с ограниченной ответственностью закон содержит норму о том, что в случае образования в обществе совета директоров принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, может быть отнесено уставом общества к его компетенции, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2% стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (п. 7 ст. 45 Закона об ООО). Во всех остальных случаях решение о совершении обществом с ограниченной ответственностью сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении (п. 3 ст. 45 Закона об ООО).
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Во-первых, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных законодательством, может быть признана недействительной по иску общества или акционера (участника общества). Во-вторых, в Законе об АО прямо предусмотрена ответственность заинтересованного лица: заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу (п. 2 ст. 84 Закона об АО). Закон об ООО подобной возможности не предусматривает. Суд отказывает в удовлетворении требований о признании сделки с заинтересованностью, совершенной с нарушением предусмотренных требований к ней, недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств: - голосование акционера (участника общества), не заинтересованного в совершении данной сделки и обратившегося с иском о признании данной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров (общим собранием участников общества), недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования; - не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу или участнику общества, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них; - к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения данной сделки по правилам, предусмотренным законом, с учетом имевшейся на момент совершения сделки и на момент ее одобрения заинтересованности лиц, указанных в законе; - при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных законом требований к ней.
СТ. 174 ГК
СТАТЬЯ 174. ОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЛИ ОРГАНОМ П ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИБО ИНТЕРЕСОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ИЛИ ИНТЕРЕСОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 1. Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором или положением о филиале или представительстве юридического лица либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности органа юридического лица ограничены учредительными документами юридического лица или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или такой орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях.
СТ. 183 АКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ З НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ 1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку. До одобрения сделки представляемым другая сторона путем заявления совершившему сделку лицу или представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, если при совершении сделки она знала или должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий либо об их превышении. 3. Если представляемый отказался одобрить сделку или ответ на предложение представляемому ее одобрить не поступил в разумный срок, другая сторона вправе потребовать от неуправомоченного лица, совершившего сделку, исполнения сделки либо вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и потребовать от этого лица возмещения убытков. Убытки не подлежат возмещению, если при совершении сделки другая сторона знала или должна была знать об отсутствии полномочий либо об их превышении.
СТАТЬЯ 174. ОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЛИ ОРГАНОМ П ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИБО ИНТЕРЕСОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ИЛИ ИНТЕРЕСОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 2. Сделка, совершенная представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица.
СТАТЬЯ 173. 1. ЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННОЙ БЕЗ Н НЕОБХОДИМОГО В СИЛУ ЗАКОНА СОГЛАСИЯ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА, ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ЛИБО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1. Сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, согласие которого необходимо на совершение сделки, могут быть установлены иные последствия отсутствия необходимого согласия на совершение сделки, чем ее недействительность. 2. Поскольку законом не установлено иное, оспоримая сделка, совершенная без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, может быть признана недействительной, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки необходимого согласия такого лица или такого органа. 3. Лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на совершение оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, о котором это лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия.